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論文關(guān)鍵詞:刑事訴訟法憲法司法
論文摘要:1996年對刑事訴訟法的修改,基本保持了原來的框架,但在一系列重要問題上作了較大修改,新修改的刑事訴訟法對原條文進行了143處的修改。將新舊條文進行仔細對比,發(fā)現(xiàn)不僅條文的數(shù)量有較大的增加,條文的內(nèi)容說明也更加嚴謹,其他方面的質(zhì)量也有了較大的飛躍。
新的刑事訴訟法正式實施以來,在促進了刑事司法制度的民主化方面取得了明顯的成效。但在具體實施過程中仍然存在不少的問題,甚至有些問題急待解決:
一、再次修改應(yīng)以人為本,加強對人權(quán)的保護
“國家尊重和保障人權(quán)”己經(jīng)寫入憲法,十六屆三中全會提出以人為本的科學(xué)發(fā)展觀,反映了共產(chǎn)黨執(zhí)政理念的己發(fā)生深刻變化。以人為本,體現(xiàn)在刑事司法上,就是要把公民、當(dāng)事人視為刑事司法訴訟的主體,尊重和維護其做人的尊嚴,保障和維護其基本權(quán)利,決不能再把公民和當(dāng)事人看作刑事訴訟的客體而肆意處置。以人為本反映了現(xiàn)代刑事訴訟理念的基本要求,把它視為刑事訴訟法再次修改的指導(dǎo)思想,是合適的。
“以人為本”是以公民的權(quán)利為本,以最廣大人民群眾的利益為本,不能狹隘理解為“以個人為本”。刑事訴訟法修改還要與國家政治、經(jīng)濟、社會的發(fā)展統(tǒng)一起來,兼顧各種訴訟價值,在保護人權(quán)與懲罰犯罪、公正與效率、實體正義與程序正義之間保持適度平衡。馬克思指出:權(quán)利永遠不能超出社會的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)以及由經(jīng)濟結(jié)構(gòu)所制約的社會的文化發(fā)展。刑事訴訟法的再次修改,要體現(xiàn)現(xiàn)代性和具有前瞻性,但是不能超越社會主義初級階段的基本歷史條件,必須考慮社會經(jīng)濟的發(fā)展水平和社會的可承受能力,不能超越歷史階段。
作為部門法律,《行政訴訟法》承載了異常厚重的法治理想,其實施狀況是一個倍受關(guān)注的問題。除了數(shù)量不匪的法院工作報告和調(diào)研文章,龔祥瑞主編的《法治的理想與現(xiàn)實》曾對此做過專門的調(diào)研。這可能是當(dāng)代中國唯一的一次對一部法律的實施狀況的系統(tǒng)調(diào)研。雖然它不是無可挑剔,但這種舉動本身就顯示了對行政訴訟制度的強烈關(guān)注。本文將選擇撤訴審查這一行政訴訟具體制度為窗口,透過立法意圖與實施現(xiàn)狀的巨大反差,運用統(tǒng)計數(shù)字、二手材料以及個別訪談,展示和分析行政訴訟制度面臨的困境,揭示當(dāng)前中國行政法治的基本命運。
一用心良苦的法律規(guī)定
按照現(xiàn)代司法的一般原理,司法機關(guān)應(yīng)是一個中立的、被動的裁判者(只解決提交到它面前的糾紛),而不是主動的追訴者(去監(jiān)督當(dāng)事人、糾察違法)。與之相應(yīng)的是當(dāng)事人在訴訟中的處分自愿原則。原告原則上可以自由撤訴,除為防止其濫用訴權(quán)、侵害被告的正當(dāng)利益,法院不對原告的撤訴申請主動進行實質(zhì)審查。我國的行政訴訟制度自有章法。
《行政訴訟法》第51條規(guī)定:“人民法院對行政案件宣告判決或者裁定前,原告申請撤訴的,或者被告改變其所作的具體行政行為,原告同意并申請撤訴的,是否準(zhǔn)許,由人民法院裁定?!背嗽摋l規(guī)定的原告明示申請撤訴的兩種情形外,還有根據(jù)原告的行為推定其撤訴的,即《行政訴訟法》第48條規(guī)定的“經(jīng)人民法院兩次合法傳喚,原告無正當(dāng)理由拒不到庭的,視為申請撤訴”。對此,人民法院照樣可以根據(jù)情況裁定準(zhǔn)許或者不準(zhǔn)許撤訴。在上述三種情形下,“人民法院裁定不準(zhǔn)許撤訴,如果原告仍拒不到庭的”,依照最高法院司法解釋的規(guī)定,可以缺席判決。
與一些其他國家和地區(qū)相比,我國《行政訴訟法》和相關(guān)的司法解釋都沒有規(guī)定原告撤訴的法定情形(例如,在被告作出實體性的答辯前,原告有權(quán)撤訴),相反,強調(diào)了撤訴一律需經(jīng)法院裁定準(zhǔn)許才能實現(xiàn)。如果法院不準(zhǔn)許撤訴,不管原告是否愿意,也不管被告是否同意撤訴,訴訟都將進行下去。那么,法院根據(jù)什么決定準(zhǔn)許或者不準(zhǔn)許撤訴?《行政訴訟法》對撤訴的限制出于什么目的?從一些參與過《行政訴訟法》起草的學(xué)者以及實務(wù)部門的專家口中,我們可以蠡測撤訴審查的標(biāo)準(zhǔn)和目的。
由最高法院行政庭法官編寫的《行政訴訟訴訟貫徹意見析解》在闡述一條司法解釋的理由時,否定了原告可以處分自己訴權(quán)的觀點。除了撤訴申請的形式(書面)和時限(在庭審結(jié)束前)外,作者指出了準(zhǔn)予撤訴的兩條實質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):
本文作者:王奎1馬雅靜2作者單位:1福建省寧德市人民檢察院2福建省寧德市中級人民法院
監(jiān)視居住制度雖然還存在上述不足,但不可否認其具有特殊的訴訟功效。較之取保候?qū)彛O(jiān)視居住的嚴厲性更能有效防止被監(jiān)視居住人實施潛逃,干擾證人作證,毀滅、偽造證據(jù)等妨害刑事追訴的行為,更好地保障刑事訴訟的正常進行;較之逮捕,監(jiān)視居住能避免將被適用人羈押在看守所而發(fā)生“交叉感染”等消極影響,且在生活條件等方面也比逮捕更為人性化。例如,犯罪嫌疑人應(yīng)當(dāng)逮捕但患有嚴重疾病不宜羈押,或者系生活不能自理的人的唯一扶養(yǎng)人,在這種情況下采取監(jiān)視居住措施就比逮捕效果更好。對立法上的不足,可從以下方面加以改革完善:
(1)嚴格限制監(jiān)視居住的適用條件,對指定監(jiān)視居住采用“準(zhǔn)司法化”的適用程序并建立定期必要性審查機制。為防止監(jiān)視居住被濫用,應(yīng)嚴格限制司法機關(guān)的自由裁量權(quán)。建議取消新《刑事訴訟法》第72條關(guān)于公安等司法機關(guān)認為“因為案件的特殊情況或者辦理案件的需要,采取監(jiān)視居住措施更為適宜的……”可自行決定監(jiān)視居住的規(guī)定。另外,相對于住所型監(jiān)視居住而言,在指定監(jiān)視居住情形下,犯罪嫌疑人的自由、人身及生存狀態(tài)等更直接置于執(zhí)行機關(guān)的掌控之下,幾近于羈押狀態(tài),且最長可達六個月之久,因此非常有必要對其實施嚴格的控制。建議規(guī)定指定監(jiān)視居住超過兩個月的,應(yīng)由人民檢察院審查批準(zhǔn);另外,在適用程序上采取聽證式的決定模式,如公安機關(guān)提請指定監(jiān)視居住的,由同級檢察機關(guān)在訊問犯罪嫌疑人或聽取其辯護律師意見的前提下審查,決定批準(zhǔn)與否。這樣可以實現(xiàn)權(quán)力的制衡和一定程度的司法審查和控制。同時,還應(yīng)確立定期必要性審查程序。新《刑事訴訟法》規(guī)定犯罪嫌疑人、被告人被逮捕后,人民檢察院對羈押必要性進行審查的程序。可參照此修改規(guī)定,對于指定監(jiān)視居住的,規(guī)定審批機關(guān)(檢察機關(guān))進行定期羈押必要性監(jiān)督檢查,并可根據(jù)案件情況直接改變或取消該措施的繼續(xù)執(zhí)行,以防止或消除可能存在的權(quán)力濫用等。此外,為確保適用的公平性,在法律后果上,建議明確規(guī)定犯罪嫌疑人、被告人因無固定住處而被指定居所監(jiān)視居住的情形不能折抵刑期。
(2)完善監(jiān)視居住的監(jiān)督方式和指定居所的規(guī)定。新《刑事訴訟法》規(guī)定,執(zhí)行機關(guān)對被監(jiān)視居住的犯罪嫌疑人、被告人,可以采取電子監(jiān)控、不定期檢查等監(jiān)視方法進行監(jiān)督;在偵查期間,可以對被監(jiān)視居住的犯罪嫌疑人的通信進行監(jiān)控。實踐中,應(yīng)根據(jù)被監(jiān)視居住人的人身危險性的大小,合理選擇監(jiān)視手段,做到既不妨礙偵查,又不過度限制人身自由,并保障被監(jiān)視居住人及其共同居住人的隱私權(quán)。建議規(guī)定執(zhí)行機關(guān)應(yīng)設(shè)置專人進行監(jiān)視,以保證監(jiān)視居住的效果。此外,關(guān)于指定監(jiān)視居住的地點方面,有必要考慮指定居所的集中化問題,以克服指定居所的分散化和高成本。這可以借鑒英國的保釋旅館制度。[3]英國建有一種保釋旅館,專門供被保釋者居住。這種讓被保釋者居住在保釋旅館的方式,就相當(dāng)于我國的監(jiān)視居住。而且在警力、物力上,將犯罪嫌疑人、被告人集中在專門場所執(zhí)行,比分散在指定的居所執(zhí)行所需花費少,而且能有效的防止發(fā)生逃跑、串供、偽造或者毀滅證據(jù)的危險。應(yīng)強調(diào)指出的是,指定監(jiān)視居住中的指定居所的集中化并不等同于羈押化。因為集中式監(jiān)視居住不僅在居所條件的適宜性、被監(jiān)視居住人的生活自由度等方面要強于或高于羈押,而且其制度化的推行更能方便檢察機關(guān)實施外部監(jiān)督,從而能有效避免監(jiān)視居住的羈押化。
(3)賦予檢察機關(guān)對自偵案件犯罪嫌疑人監(jiān)視居住的執(zhí)行權(quán)。為分擔(dān)公安派出所的執(zhí)行壓力并確保監(jiān)視居住發(fā)揮實效,可規(guī)定對于檢察機關(guān)查辦的職務(wù)犯罪案件,由檢察機關(guān)的司法警察執(zhí)行。司法實踐中,公安派出所因警力有限,職能繁多,無法對被監(jiān)視居住人實行有效監(jiān)督,而檢察機關(guān)本身擁有司法警察隊伍,且其工作任務(wù)并不繁重,因此,由檢察機關(guān)派司法警察執(zhí)行監(jiān)視居住較之由公安機關(guān)的派出所執(zhí)行監(jiān)視居住更為合理。
(4)確立錯誤指定監(jiān)視居住的國家賠償責(zé)任制度。新《刑事訴訟法》對監(jiān)視居住制度缺乏相應(yīng)的救濟手段的規(guī)定,而《國家賠償法》也只將“錯拘”、“錯捕”列入國家賠償范圍,違法規(guī)定使用監(jiān)視居住侵害被監(jiān)視居住人合法權(quán)利的,則不在國家賠償范圍之列。這不利于保護被監(jiān)視居住人的合法人身自由權(quán)利。如前所述,指定監(jiān)視居住因其具有羈押性質(zhì),因此對錯誤采取指定監(jiān)視居住的犯罪嫌疑人,應(yīng)當(dāng)賦予其獲取國家賠償?shù)臋?quán)利。建議在修改國家賠償法時,確立錯誤指定監(jiān)視居住的國家賠償責(zé)任。具體的賠償機關(guān)應(yīng)為決定、批準(zhǔn)機關(guān)。具體的賠償標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與錯誤刑事拘留、逮捕的賠償標(biāo)準(zhǔn)一致。[4]
摘要:憲法與刑事訴訟法具有極為緊密的關(guān)系,除了傳統(tǒng)的“母法”與“子法”的關(guān)系外,憲法確立和彰顯的價值有利于制約刑事訴訟法肆意妄為,有利于保障人權(quán)。西方國家普遍重視在刑事訴訟法中體現(xiàn)憲法價值,建立刑事程序法治。我國刑事訴訟法對于體現(xiàn)憲法價值與以往相比有了很大進步,但是在修憲背景下,刑事訴訟法在完善刑事程序法治、保障人權(quán)方面還有很大提升空間。
關(guān)鍵詞:憲法刑事訴訟法關(guān)系體現(xiàn)
一、憲法與刑事訴訟法的關(guān)系概論
要研究憲法價值在刑事訴訟法中的體現(xiàn)和承載,就必須研究憲法與刑事訴訟法二者之間的關(guān)系。在傳統(tǒng)法學(xué)理論看來,憲法與刑事訴訟法的關(guān)系是“母法”與“子法”的關(guān)系。憲法是國家的根本大法,一個國家的其他法律都必須以該國的憲法為根據(jù),不得與憲法相抵觸,刑事訴訟法自然也不例外。
但是,隨著理論的發(fā)展,人們開始在更深層次上認識憲法與刑事訴訟法二者之間的關(guān)系。刑事訴訟法具有懲罰犯罪和保障人權(quán)的雙重功能,在具體實現(xiàn)過程中,懲罰犯罪與保障人權(quán)卻常常處于沖突狀態(tài)。懲罰犯罪帶有強烈的國家強制的色彩,而相對于強大的國家刑事司法機關(guān),弱小的犯罪嫌疑人的權(quán)利更容易受到國家權(quán)力不當(dāng)侵害的威脅。此時,憲法的價值就得以彰顯。憲法確認了公民的基本權(quán)利,以最高法的形式設(shè)置了在刑事訴訟中國家可以限制公民個人權(quán)利的底限,從而約束有關(guān)刑事訴訟的立法、執(zhí)法和司法。只有在這樣的認識基礎(chǔ)上,人們才可能對憲法與刑事訴訟法二者之間的關(guān)系以及憲法價值在刑事訴訟法中的體現(xiàn)和承載有深入的認識。
二、憲法價值在刑事訴訟法中的體現(xiàn)和承載:域外經(jīng)驗
今天我非常榮幸和高興受邀來給大家演講。我要感謝訴訟法學(xué)研究中心的樊崇義主任,也要感謝我的學(xué)生、政法大學(xué)副校長張保生教授安排我來中國訪問。張保生教授曾到美國西北大學(xué)在我的指導(dǎo)下系統(tǒng)學(xué)習(xí)了美國法律,特別是訴訟法和證據(jù)法。我們很珍惜他在芝加哥和我們一起度過的美好時光,并盼望他能再回來,同時歡迎中國繼續(xù)派其他教授來西北大學(xué)和我們一起從事研究工作。我尤其為他取得的學(xué)術(shù)成就感到自豪,并感謝他在翻譯我的證據(jù)法著作方面付出的努力。
我愿繼續(xù)為中美兩國人民搭建合作交流的橋梁。中國和西方在21世紀(jì)將會增進更加密切的合作和交流。這兩種偉大的文明將共同決定未來百年發(fā)展的很多事情。中國經(jīng)濟到本世紀(jì)中期將與歐盟和美國比翼齊飛。中國的大學(xué)也正在成為世界級的教學(xué)和學(xué)術(shù)中心,更多的創(chuàng)新和改革將在中國發(fā)生。身在美國的我們對這些發(fā)展感到非常震驚,也非常高興,盡管這些對我們構(gòu)成了挑戰(zhàn)。我們之所以為此感到高興,是因為我們堅信,在法治環(huán)境下的這種競爭不但會使你們和我們達到雙贏,也將是全人類的福祉。最重要的是,我們共同的合作將成為世界和平與發(fā)展的關(guān)鍵,它將為一種世界法治奠定基礎(chǔ),并把法治已經(jīng)帶給你們和我們的福祉播向世界。
我剛才提到“法治”。我們認為,法治是美國在各個領(lǐng)域取得發(fā)展的關(guān)鍵。法治的核心內(nèi)容是:(1)法律標(biāo)準(zhǔn)以一種清晰易懂的語言預(yù)先制定;(2)司法裁判獨立(獨立于立法權(quán)和行政權(quán));(3)任何人,包括政府,均受法律約束。把法律看做是對選擇權(quán)和行為的束縛這樣一種傳統(tǒng)觀點是錯誤的;法律明確了行為的合法限制而得以彰顯,因而使人們在那些限制中合作共事。這反過來又建設(shè)性地解放了個人,使其釋放出創(chuàng)造力;法治保護了人們消費、使用和處置自己先前通過自覺生產(chǎn)所提供的生產(chǎn)物的權(quán)利。我目前對中國法律的研究僅處于起步階段,所以,對你們所面對的問題我不敢妄稱為專家。不過,我也理解你們目前對法治的重要性所給予的高度重視,你們感到也許需要一些改變,并且正在通過對法律制度某些方面的反思而努力取得更大的成就。毫無疑問,法治原則對于司法程序是至關(guān)重要的;實際上,它應(yīng)當(dāng)成為其規(guī)定性特征。同樣清楚的是,如果不進一步深化和強化法治,司法程序方面的任何改革都沒有意義。建立在個人任性或?qū)嗷A(chǔ)上的背離法治原則的司法程序,恰恰是需要進行“改革”的。
然而,在這里我并不想告訴你們什么需要改革,應(yīng)當(dāng)進行何種改革。我并不完全了解你們的法律制度或改革需要。我只想和大家討論一些別的問題,我想討論刑事程序的基礎(chǔ)問題。盡管討論將集中于刑事程序,但我要說的許多東西也與民事訴訟有關(guān),因而更一般的涉及法治的基礎(chǔ)問題。我將討論一些決定應(yīng)當(dāng)采用何種刑事程序的因素,它應(yīng)當(dāng)如何被貫徹等等。我想和大家談?wù)?,在美國這些因素的復(fù)雜性以及它們的含義。然而,我首先還是想簡要討論一下證據(jù)法。在一定意義上,證據(jù)法在任何訴訟制度中都是最重要、最基礎(chǔ)的方面;確切地說,它是法治的基石。
證據(jù)法對于一種訴訟制度來說是基礎(chǔ)性的,并構(gòu)成法治的基石,這個理念乍一看似乎令人不解。實際上,證據(jù)法對于任何一個創(chuàng)設(shè)了權(quán)利或義務(wù)的制度都是基礎(chǔ)性的。權(quán)利和義務(wù)取決于準(zhǔn)確的事實認定;如果沒有準(zhǔn)確的裁判,權(quán)利和義務(wù)根本就沒有意義。我將通過一個簡單的例子來論證這一觀點。
在座各位都會主張對某物的所有權(quán),比如大家穿的衣服。我對自己系的這條領(lǐng)帶擁有所有權(quán),那意味著,我有權(quán)按照自認為適當(dāng)?shù)姆绞秸加?、使用和處置這條領(lǐng)帶。這是私人財產(chǎn)所有“權(quán)”的標(biāo)準(zhǔn)含義。然而,假設(shè)某人要爭奪我對這條領(lǐng)帶的所有權(quán),這會有什么情況發(fā)生呢?在所有文明國度,該爭端將提交給沒有利害關(guān)系的裁判者——法官,在美國也許是一個陪審團——來解決,他們將決定,是我還是別人有權(quán)占有、使用和處置這條領(lǐng)帶。這個決定將根據(jù)提供給裁判者的證據(jù)而做出。因此,當(dāng)我對這條領(lǐng)帶宣示所有權(quán)時,我實際上是在宣示,如果我的所有權(quán)受到置疑,我將能夠向裁判者提供這樣的證據(jù),后者將據(jù)此斷定這條領(lǐng)帶屬于我,我實際上擁有占有、消費和處置它的權(quán)利。